По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.
Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании , что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.
По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.
Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного права.
Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).
Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.
Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.
Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.
Актуальность.
Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Союзный и республиканский законы о собственности, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР закрепили кардинальные изменения института собственности в нашем гражданском праве, а значит, изменился и институт наследования. Наследование – это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования – на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.
Советское наследственное право – это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе лучшие традиции римского права и, несомненно, заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве. Но и в условиях действия прежней системы собственности накопились различные проблемы. Закрепленные же теперь в новых законодательных актах изменения права собственности обострили их и поставили новые. Их решение невозможно без переработки ряда положений самого наследственного права.
Цель и задачи исследования
Цель данной работы это изучение и анализ проблем, связанных с наследственным правом. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону и наследования по завещанию. Изучение Казахстанского законодательства и Международного правового регулирования, связанного с правом наследования. Анализ, исследование практики и рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.
Анализ правовой основы
Вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами: Конституцией РК, Основами гражданского законодательства, гражданским кодексом, различными инструкциями и постановлениями.
В истории советского периода у института наследования были подъемы и падения. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет “Об отмене наследования”. Этот декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введен в России декретом “Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР” от 22 мая 1922 г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.
По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему права. Но после 1991 года, когда СССР развалилось и появились новые формы собственности, появились различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целый ряд проблем связанный с наследованием.
- ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ.
Все граждане РК равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам .
Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Наследодателем признается лицо после смерти, которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РК, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Республики Казахстан.
Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) – это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.
“Наследство” – не просто один из многочисленных юридических терминов, это – конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.
Общее правило наследования несложно – в порядке наследования переходит все имущественные права и обязанности наследодателя за небольшими исключениями.
В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего, переходящее по наследству) не входит те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др. Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть передано по наследству, но пае накопления умершего наследуется. Также в состав наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя.
Основания наследования.
К основаниям наследования согласно ст. 522 ГК КазССР относятся закон и завещание. Иных оснований мировая практика не придумала. Однако наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя в практике наследование по закону встречается чаще.
В практике бывают случаи, когда происходит наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель в завещании предусмотрел переход к своей дочери квартиры. В отношении другого имущества в завещании ничего не сказано. В этом случае в отношении квартиры будут применяться правила о наследовании по завещанию, а в отношении другого имущества – о наследовании по закону.
Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотрен-ных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель.
Таким образом, независимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения, наследование — ни по закону, ни по завещанию — непосредственно из закона никогда не возникает. По-видимому, этим можно объяснить предложение О. А. Красавчикова разбить наследование по закону на наследование в силу брака, родства, иждивения и т.д., отказавшись от обобщающего понятия «наследование по закону» .
- НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ.
Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина – чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за “черту”, что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.При наследовании по закону возникают два основных вопроса: кто может быть наследником по закону, и в каком порядке наследники по закону призываются к наследованию. В соответствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Исключение из этого правила установлено лишь для так называемых необходимых наследников по закону, которые имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.
В числе общих положений, относящихся снаследованию по закону, следует отметить два:
во-первых, круг наследников по закону определен в законе исчерпывающим образом;
во-вторых, установлена, как правило, очередность призвания наследников по закону к наследованию.
ГК Каз ССР установлены три очереди наследников по закону. К первой очереди отнесены дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители), а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Ко второй очереди отнесены дед и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, а также нетрудоспособные братья и сестры умершего. Законодательство большинства бывших союзных республик установило две очереди наследования. Лишь законодательство Казахской ССР и Молдавской ССР называет также наследников третьей очереди. В Казахстане к ним относятся трудоспособные братья и сестры умершего, законодательство Молдавской ССР устанавливало, что в третью очередь наследуют нетрудоспособные племянники и племянницы (ст.556 ГК Молдавской ССР) . В ГК РСФСР не проводится деление между трудоспособными и нетрудоспособными братьями и сестрами умершего, и все они отнесены к наследникам второй очереди.
Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников предыдущей очереди, либо при отказе их от наследства, либо, наконец, когда все наследники предыдущей очереди лишены в завещании наследодателя права наследования.
На мой взгляд, круг наследников по закону является довольно узким. Основным критерием при установлении круга наследников по закону является факт близкого родства наследника с наследодателем (за исключением супруга и иждивенцев, которые могут и не быть родственниками умершего): для наследников по нисходящей линии, как правило, не далее третьей степени (наследование правнуков – явление крайне редкое), для наследников по боковой линии – вторая степень родства (братья и сестры) и для наследников по восходящей линии – первая степень родства (родители). Таким образом, законодательство при установлении круга наследников руководствуется степенью родственной близости наследника с наследодателем.
Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится между ними поровну. Следовательно, если есть хотя бы один наследник первой очереди, то наследники второй очереди не получат ничего, если первый примет наследство или не будет лишен наследства завещанием.
Рассматривая правила ч.1 ст. 527, следует сделать некоторые разъяснений:
- Под термином «дети» понимаются сыновья и дочери наследодателя, родившихся как в зарегистрированном, так и в незарегистрированном браке, так как в любом случае законодатель защищает прежде всего интересы детей. Так называемые «внебрачные дети» наследуют после матери всегда, а после отца лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке: либо органами ЗАГСа (ст. 46 Закона «О браке и семье РК»), либо в судебном порядке (ст. 46 Закона «О браке и семье РК»). Признание брака недействительным также не влияет на права детей. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение двухсот семидесяти дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 27 и п. 2 ст. 46 «О браке и семье РК»).
- Под термином «усыновленные» понимаются дети, усыновленные (удочеренные) в порядке, предусмотренном главой 12 «Усыновление (удочерение ребенка) Закона «О браке и семье РК». В том случае, если усыновителем только один супруг, а второй не был ни родителем, ни усыновителем, то усыновленный наследует после первого, но не после второго.
Поскольку усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими биологическими родителями, то первые не наследуют после вторых, и наоборот . Однако, дети, усыновленные после смерти родителей, имеют полное право на наследство после своих родителей .
Пасынки и падчерицы не являются наследниками мачехи и отчима, также как мачеха и отчим не наследуют после падчерицы и пасынка, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев. Данное разъяснение было дано еще в 1966 Пленумом Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании».
- Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном браке на момент смерти. Брак должен быть зарегистрирован на основании ст.13 Закона «О браке и семье РК». Фактические брачные отношения не порождают наследственных правоотношений. К супругам также приравниваются лица, находившиеся с наследодателем в фактических брачных отношениях, если они возникли до 8 июля 1944 года. Однако это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке, предусмотренном статьей 244 ГПК КазССР, однако таких людей становится все меньше и меньше, и в связи с этим в проекте нового ГПК РК данная статья отсутствует.
- Под термином «родители» закон понимает мать, которая наследует всегда, и отца, но только в тех случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке, либо отцовство установленном законом порядке.
- Братья и сестра умершего могут быть полнородные, если у них общие мать и отец, и неполнородные (единоутробные, если у них общая мать и разные отцы и единокровные, если у них один отец, но разные матери) .
Братья и сестры более отдаленной степени родства (начиная от двоюродных) к наследованию по за-кону не призываются. Сводные братья и сестры также друг после друга не наследуют.
- Дед и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со стороны отца, только если между отцом и ребенком установлена юридическая связь.
Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников по закону они призываются к наследованию наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. Если же ни тех, ни других нет, они призываются к наследованию как наследники первой очереди. Интересно, что по законодательству 1922 года до введения в действие Основ гражданского законодательства 1962 года иждивенцы признавались наследниками первой очереди всегда, устраняя наследников второй очереди даже при отсутствии других наследников .
Для иждивения, являющегося основанием для признания наследником определенного лица, требуется наличие следующих условий:
1) лицо, находившееся на иждивении должно быть нетрудоспособным. При этом, применяя ч.3 ст.527 , суды должны иметь в виду, что к нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших 55 и мужчин – 60 лет, инвалидов I, II и III групп, независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц, не достигших шестнадцати лет, а учащихся – восемнадцати лет ;
2) состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным источником средств к существованию . Именно основным, но не единственны, которыми дополнительно могут быть стипендии, пенсии, пособия при всей их мизерности;
3) материальная помощь должна была оказываться ему постоянно. Следовательно эпизодическая не-значительная, нерегулярная материальная помощь не может служить основанием к признанию иждивенцем. Иждивение может выражаться в систематической материальной помощи в виде денежных переводов, продовольственных и вещевых посылок, открытия вклада с предоставлением иждивенцу права снимать с него проценты и т. д.;
4) лицо должно было состоять на иждивении у наследодателя не менее одного года до его смерти.
При этом не имеет значения, проживал ли иждивенец с наследодателем или не проживал. Факт совместного проживания влечет правовые последствия для иного обстоятельства, указанного в ст. 528 ГК КазССР.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди, то есть независимо от того, относятся ли они к наследникам по закону первой иди второй очереди или к нетрудоспособным иждивенцам, а также независимо, то есть сверх причитающейся им наследственной доли.
Наконец, в отступление от общего порядка призвания к наследованию наследников по закону, установлено, что наследники по закону, проживавшие совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, наследуют предметы обычной домашней обстановки и обихода независимо от их очереди и наследственной доли.
- НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
В гражданско-правовой науке наследование по завещанию дается как наследование на условиях и в порядке, определенных волею наследодателя в соответствии с законом. Будучи составленным наследодателем при его жизни, завещание в совокупности с фактом смерти наследодателя образуют тот сложный юридический состав, который и порождает наследственные правоотношения, именуемые наследованием по завещанию.
Понятие завещания
В действующем законодательстве, несмотря на подробную регламентацию наследования по завещанию, к сожалению, не содержится понятия завещания.
В цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель .
Серебровский определяет завещание как «распоряжение гражданина на случай смерти в своем имуществе, сделанное в установленной законом форме. Завещание делается на случай смерти. Этот признак является наиболее характерным для завещания».
Сам термин «завещание» может применяться в двух значениях:
1) завещанием называется документ, в котором находит свое выражение воля завещателя;
2) акт воли завещателя как односторонняя сделка.
Завещание совершается действием одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. Именно поэтому завещание относится к односторонним сделкам. Для действительности завещания не требуется, чтобы лица, указанные в нем в качестве наследников, дали при совершении завещания или позже – до момента смерти завещателя – свое согласие на назначение их наследниками. Однако от них зависит после смерти изъявить свою волю на принятие или на отказ от наследства. Но это будет уже самостоятельной сделкой с их стороны, сделкой – также односторонней.
В литературе принято называть завещание последней волей гражданина. Этот выражение является довольно условным. Нет никакой необходимости составлять завещание перед самой своей смертью. Оно может быть составлено задолго до смерти. Более того, закон предоставляет завещателю право в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составив новое завещание. При этом завещание, составленное позднее, отменяет предыдущее завещание полностью или в части, в которой оно ему противоречит (ст.539 ГК Казахской ССР). Но, если завещатель выразил в завещании законным образом свою волю и своего завещания не отменил и не изменил, выраженная им воля должна считаться его волей (хотя бы она была выражена и за много лет до его смерти).
Завещание является распоряжением на случай смерти. При завещании правовые последствия, как правила, возникают с момента открытия наследства. Однако до этого момента, завещание может иметь определенные правовые последствия: вновь составленное завещание может повлечь за собой изменение ранее составленного завещания (ст.539 ГК КазССР).
В научной литературе завещание относят к числу сделок, совершенных под отлагательным условием . Данное утверждение является неверным. Условием является такое обстоятельство, которое может наступить, а может и не наступить. Смерть же человека неизбежна. Далее, при сделке, заключенной под отлагательным условием, права и обязанности вступают в момент при наступлении условия . При этом отлагательное условие зависит от желания сторон. Завещание же может быть совершено только на случай смерти завещателя, данный факт является необходимым элементом и не может рассматриваться в качестве отлагательного условия.
Завещание может быть совершено завещателем только лично, так как завещание – сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя, хотя при составлении завещания нередко приходится при-бегать к помощи сведущего лица, а если завещатель неграмотен или страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя. Не может быть также совершено одно завещание от имени нескольких лиц.
Завещатель при составлении завещания, как ранее отмечалось, должен быть полностью дееспособен. Он должен полностью отдавать отчет в своих действиях и ими руководить. Если завещание совершено лицом хотя и дееспособным, но которое при этом не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководить, то указанное обстоятельство может явиться основанием для признания завещания не-действительным.
Завещание обычно относят к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно. В то же время завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание. Поэтому завещанию как односторонней сделке присущ и известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и необратимым.
Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом — открытием наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.
Содержание завещания
Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом имущества может быть любое имущество принадлежащее завещателю, независимо от его характера (деньги, ценные бумаги, предметы домашней обстановки и т.д.). Однако предметом завещания не могут быть имущественные права, которые тесно связаны с личностью наследодателя, и которые гражданин не может уступить другому лицу при жизни: нельзя, завещать право на получение алиментов и т.д.).
Наследодатель может лишить в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться. Он может по завещанию оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т. д.
Словом, как гражданское законодательство, так и законодательство о нотариате нацелены на то, чтобы максимально обеспечить соблюдение принципа свободы завещания. А это невозможно, если завещателю не будет гарантировано, что как составление завещания, так и содержание завещания останутся в тайне.
Форма завещания
Завещание – сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы. Несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания. Это можно объяснить тем, что исполнение завещания может последовать только после смерти завещателя, когда восполнить данный недостаток.
Крайне важно, чтобы воля завещателя была выражена в завещании четко, ясно и недвусмысленно, в завещании не было никаких подчисток и чтобы была полная уверенность в том, что к завещанию, после того, как оно составлено, никто руку не приложил.
Предписывая, в виде общего правила, чтобы завещание было удостоверено у нотариуса, законодатель в то же время широко определяет круг случаев, когда завещания, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариальным (см. ст. 537 и 538 ГК 1964г). Форма завещания устанавливается в данное время исходя из законодательства о нотариате: прежде всего Законом РК «О нотариате» от 14 июля 1997 г., а также более детализировано в Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий».
Нотариальные действия по удостоверению завещания могут осуществлять согласно ст.35 и ст. 36 Закона РК «О нотариате» помимо нотариуса могут должностные лица местного исполнительного органа, а также лица, осуществляющие консульские функции. Кроме того, к нотариально удостоверенным документам приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными и дежурными врачами этих больниц, санаториев, иных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами, главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
3) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариусов и должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, также завещания и доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
4) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы;
5) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Республики Казахстан, удостоверенные капитанами этих судов;
6) завещания граждан, находящихся в разведочных и других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
Завещательный отказ (легат)
При завещательном отказе завещатель возлагает на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону (ст.533 ГК Казахской ССР). Так, завещатель может воздожить на наследника по завещанию обязанность выдать из наследства какие-либо вещи (например, предметы домашней обстановки, рукописи) или содержать кого-либо из наследников, или предоставить этим лицам часть завещанного домовладения в пожизненное пользование (ст. 534 ГК Казахской ССР).
Таким образом, в силу легата между наследником и отказополучателем (легатарием) возникает обязательство, в котором легатарий выступает как кредитор, а наследник как должник. Сущность института завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается лишь определенное право. Исходя из этого, легат рассматривается как сингулярное (частичное) правопреемство.
Недействительность завещания
Очевидно, при жизни завещателя вопрос о признании завещания недействительным возникнуть не может, поскольку завещатель всегда имеет право изменить ранее сделанное завещание либо вовсе отменить его, составив новое завещание либо не составляя никакого. Споры вокруг того, действительно завещание или нет, и порой нешуточные, возникают после открытия наследства, когда завещателя уже нет в живых и завещание не может быть ни отменено, ни изменено. Споры эти могут быть вызваны тем, что завещание составлено юридически неграмотно и подлинную волю завещателя установить довольно трудно. Представляется, что в этих случаях спорящие стороны могут обратиться в суд с заявлением об истолковании завещания и не ставить вопрос о признании его недействительным. Это, однако, не лишает ни одну из сторон права требовать признания завещания недействительным (в целом или в части). Чаще всего основанием для предъявления таких требований служит то, что завещатель хотя и не был признан недееспособным, но не отдавал отчет в своих действиях, подвергался давлению со стороны лиц, которые использовали его беспомощное состояние, прислушивался ко всякого рода наветам и измышлениям и т. д. Разрешение спора может оказаться чрезвычайно сложным и требует от суда выдержки, взвешенности и высокого профессионализма. К таким делам нередко подключаются средства массовой информации, которые начинают всячески превозносить одну сторону, выставлять в неприглядном свете другую, вольно или невольно оказывая давление на суд. Сложности усугубляются тем, что спросить того, кто составлял завещание, или за кого его составляли, уже ни о чем нельзя.
Поскольку завещание — это односторонняя сделка, то его при наличии к тому оснований можно от-носить либо к ничтожным либо к оспоримым сделкам со всеми вытекающими из этого последствиями. Оно может быть недействительным вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков воли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Изучая юридическую литературу, юридическую научную литературу, нормативные акты и многое другое, хотелось бы отметить то разнообразие мнений, суждений и предложений буквально по каждому вопросу наследственного права. Тем не менее, хотелось бы выделить тех авторов, мнение которых ближе и понятнее мне. На мой взгляд, это Эйдинова Э.Б., Барщевский М.Ю., Рясенцев В.А., Никитюк П.С., Рубанов А.А. и другие авторы.
Так же при всей очевидной важности рассматриваемого института наследственного права ни законодательство, ни ученые – цивилисты не выработали четкого перечня предметов обычной домашней обстановки и обихода или хотя бы критериев, по которым ту или иную вещь следовало бы относить к предметам роскоши (наследуемым в обычном порядке) или же к предметам обычной обстановки. Таким критерием должно быть потребительское назначение вещи. Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных потребностей как наследодателя, так и совместно с ним проживающих наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества.